Судебная практика по наследственным делам

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Судебная практика по наследственным делам». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Если наследник является единственным, никто не оспаривает его права в отношении наследственного имущества, он может составить заявление о признании фактического принятия наследства, приложив к нему подтверждающие документы. В таком случае дело рассматривается в порядке особого производства — устанавливается факт, имеющий юридическое значение.

Как установить факт принятия наследства в судебном порядке

Чтобы установить факт принятия имущества необходимо подать соответствующее заявление. Форма документа должна соответствовать требованиям ГПК РФ.

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие исковые требования. Дополнительно истцу необходимо заплатить госпошлину. Ее размер зависит от исковых требований.

Судебное слушание проходит с участием истца, ответчиков, других заинтересованных лиц. При необходимости можно привлекать свидетелей.

По итогам судебного разбирательства принимается решение – отказать или удовлетворить исковые требования. Решение суда в пользу истца позволит ему оформить право собственности и получить правоустанавливающие бумаги.

Если изначально заявление подано в рамках особого производства, но в суде выявится, что есть другие претенденты на собственность наследодателя, то заявление оставляется без рассмотрения. Одновременно суд должен разъяснить истцу его право на подачу заявления в рамках искового производства.

Установление факта принятия наследства в судебном порядке

С правовой точки зрения особой сложностью дела данной категории не обладают, все зависит от представленных заявителем доказательств. Суд может установить факт принятия наследства, если наследник представит необходимые документы, а при их отсутствии докажет свои доводы иными доказательствами, в том числе с помощью свидетельских показаний. Но, как правило, суды оценивают все представленные по делу письменные и устные доказательства в их совокупности.

Заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается судом в порядке особого производства (статья 264 ГПК РФ).

Однако, если заинтересованные лица по делу (другие наследники) будут возражать против установления данного юридического факта, суд обязан оставить заявление без рассмотрения, поскольку между наследниками имеет место спор о праве.

В этом случае суд разъясняет заявителю его право обращения в суд в исковом порядке.

Соответственно, необходимо будет подавать исковое заявление об установлении факта принятия наследства, также в нем можно заявить второе требование – о признании права собственности на долю в наследстве.

Помните, что требование о признании права собственности на наследственное имущество в любом случае рассматривается судом исключительно в порядке искового производства.

Наследники, принявшие наследство, будут ответчиками по делу, и могут представлять свои возражения по делу и доказательства в их обоснование.

Решение суда об установлении факта принятия наследства будет основанием для выдачи нотариусом заявителю свидетельства о праве на наследство, а если суд признает за фактическим наследником право собственности на наследство (или его часть), право собственности будет зарегистрировано Росреестром на основании судебного акта, необходимости в получении свидетельства о праве наследство в этом случае не будет.

1. После пропуска срока подачи официального заявления о принятии наследства, надо действовать осторожно. Главное правило «не навредить самому себе». У нас было судебное дело, когда дочь умершей женщины сама составила исковое заявление в суд по образцу, и написала «Я пропустила срок, потому что знала, что я дочь, и мне все должно достаться. У меня есть документы о родстве». А после отказа судьи пришла в наш юридический центр с мольбами о помощи. Нельзя делать поступки, юридический смысл которых Вам не известен.

2. В суд надо предоставлять ровно столько документов, сколько надо. Обычный гражданин не сможет оценить, что надо, а что — нет. Козыри должны оставаться для решающих «боев». Особенно это важно, если идет спор с другими наследниками. У нас было судебное дело, когда оспаривалось завещание. На самом деле, завещаний было несколько. Но последнее завещание нами было предоставлено в суд, а предыдущие играли роль козырей, и были оставлены на десерт. Юрист встречной стороны недооценил ситуацию, не сделал дополнительных запросов, построил систему доказательств на имеющейся в деле информации и использовал для доказывания отрезок времени, близко расположенный к дате предъявленного завещания. Да, он доказал, что умершая в момент написания последнего завещания мало понимала, что делает. Но в то же время он доказал, что это заболевание развилось скоропостижно, незадолго до его составления, из-за травмы недельной давности до дня составления завещания. Тем самым такое доказательство дало возможность вынуть «козырное» завещание и одержать победу. А если бы мы подали в суд сразу оба завещания?

Читайте также:  Раздел имущества: всё, что нужно знать перед разводом

3. Прочитав много информации в интернете, даже решения судов, не думайте, что Вы все знаете и можете выиграть суд самостоятельно. Нам, после 20-летних сражений по наследственным делам, иногда приходится очень непросто. Бывают такие с виду простые дела, которые после ознакомления с документами встречной стороны превращаются в сложнейшие… В ряде случаев мы собираем ученый совет, чтобы обсудить ситуацию и придумать «железные» пути решений. Конечно же, все зависит от ситуации. Поэтому не спешите самостоятельно, по образцам писать заявления в суд. Это можно делать лишь в исключительных случаях. А почему — читайте ниже.

Срок исковой давности по установлению факта принятия наследства

С заявлением об установлении факта лицо может обратиться в течение общего срока исковой давности, который составляет 3 года, НО не стоит выжидать данный срок, нужно все-таки решать вопросы, связанные с наследством, своевременно.

Следует отметить, что суд откажет в удовлетворении заявления, в связи с истечением срока исковой давности, только если такое ходатайство будет заявлено кем-либо из участвующих лиц.

Теоретически такое ходатайство может быть заявлено только в исковом производстве, когда имеется спор, хотя нельзя исключать, что какое-либо заинтересованное лицо также может сделать такое заявление при рассмотрении дела в особом производстве.

Ошибка ценой в миллионы рублей

Представим ситуацию, что у Николая не было надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности отца на квартиру.

Иван Васильевич был собственником жилого помещения ещё до введения в 1998 году обязательной государственной регистрации прав на недвижимость.

Однако по тем или иным причинам при жизни не оформил своё право, запись в государственном реестре отсутствовала.

Николай не смог представить суду выписку из ЕГРН по квартире

В этом случае просительную часть иска нужно было дополнить требованием о включении квартиры в наследственную массу.

Не включив эту просьбу в исковое заявление, Николай мог проиграть судебный спор

Из-за одной ошибки в исковом заявлении можно проиграть спор ценой в несколько миллионов рублей

Готовность к осложнениям

В большинстве случаев восстановление срока наследства требуется по причине того, что один из наследников не знал о своих правах. Это может быть неосведомленность о наличии у покойного имущества или незнание о его смерти.

По закону рассмотрение иска не должно занимать более двух месяцев. Однако наследственные споры могут осложняться рядом обстоятельств, в результате чего они могут длиться годами. Препятствовать вынесению положительного решения по иску могут другие наследники. К тому же, они имеют возможность подавать встречные исковые заявления с целью лишить ответчика наследства или же оспорить ранее принятое решение.

Если с родственниками удалось достичь компромисса, наследнику все равно рекомендуется проконсультироваться с юристом. Очень часто подобные договоренности являются попыткой ввести человека в заблуждение и присвоить его долю в завещании. Гибкость наследственного права обеспечивает большой простор для подобных манипуляций.

Любая оплата, при случае прошения на признание прав, будет прямо пропорционально зависит от общей стоимости всего наследия. Чтобы совершить определение данного размера выплаты, требуется брать справку в определенных службах, или, по-другому, заказывать оценочное проведение имущества. Здесь будет учитываться как минимальный порог, так и специальный процент.

Совет! Если же в данной ситуации имеют место быть еще и какие-нибудь льготы, то наследник должен также предоставить специальные документы, в дополнении ко всем другим.

Если примерно сравнить все расходы при оформлении права через нотариус и суд, то вполне разумнее обращаться по таким вопросам к нотариальным организациям.

Особенности наследования жилых помещений, являющихся объектами приватизации

Очень часто возникают ситуации, когда наследодатель, изъявив при жизни желание заключить договор приватизации жилого помещения, либо не оформил его, либо не успел произвести его государственную регистрацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Федеральным законом от 25.02.2013 года № 16-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» срок окончания бесплатной приватизации жилых помещений в очередной раз был продлен (до 01.03.2015 года). В связи с этим хотелось бы подробнее остановиться на вопросах судебной практики наследования жилых помещений, наниматели которых не успели оформить своих прав собственности на них при жизни, но выдали, например, доверенность на оформление договора приватизации квартиры.

Отметим, что на протяжении довольно долгого времени практика рассмотрения таких дел складывалась в пользу наследников, поскольку суды включали такие жилые помещения в наследственную массу по причине того, что первоначально Верховный Суд РФ дал расширенную интерпретацию волеизъявления лица, изъявившего желание приватизировать жилое помещение: оно могло быть выражено как в форме заявления, так и иным способом, в частности, нотариально удостоверенной доверенности на совершение действий, связанных с приватизацией жилья (См., например, Определение ВС РФ от 21.12.2004 года № 5-В04-116, Определение ВС РФ от 25.11.2008 года № 5-В08-121, Определение ВС РФ от 02.06.2009 года № 5-В09-39).

В большинстве подобных судебных актов Верховным Судом РФ было указано на то, что согласно пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 24.08.1993 года «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» (в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.1993 № 11, от 25.10.1996 № 10) гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким требованием. Однако в конце 2009 года практика Верховного Суда РФ по этому вопросу поменялась в противоположную сторону.

Читайте также:  Индексация пенсий в 2023 году: таблица и график социальных выплат пенсионерам

Так, по одному довольно известному делу, которое длительное время неоднократно рассматривалось в судах, первоначально Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ была принята позиция истца, и спорная квартира была включена в наследственную массу (Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.06.2009 года № 5-В09-44).

Однако затем, при рассмотрении надзорной жалобы ответчика Президиум Верховного Суда РФ посчитал, что Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ без предусмотренных законом оснований признала неправильным разрешение спора по существу судом первой инстанции, с которым согласился суд кассационной инстанции.

Президиумом Верховного Суда РФ также было отмечено, что решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов (статья 8 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»), однако при жизни Д. А., наследник которого обратился с исковым заявлением в суд, либо его представители с заявлением о передаче ему в собственность жилого помещения в порядке приватизации в уполномоченный жилищный орган не обращались, необходимые документы для государственной регистрации права собственности на спорную квартиру ими не подавались. Заявление на подготовку документов для приватизации было подано представителем Д. А. по доверенности К. на следующий день после его смерти 19 июля 2007 г., то есть когда действие доверенностей, как указал в силу статьи 188 ГК РФ суд кассационной инстанции, уже прекратилось.

В результате Постановлением Президиума ВС РФ от 30.12.2009 года № 56пв09 истцу Д. было отказано во включении квартиры в наследственную массу.

Немного позже по другому аналогичному делу Верховный Суд РФ также отказал в удовлетворении требований наследников (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21.12.2010 года № 80-В10-4).

Юридические лица как наследники жилых помещений по завещанию

Абзац 1 пункта 1 статьи 1116 ГК РФ расширил круг наследников по завещанию за счет признания таковыми юридических лиц независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы, при этом в ГК РФ идет речь о юридических лицах, прошедших государственную регистрацию на момент открытия наследства.
Особенностью наследования жилых помещений в таких случаях является то, что в силу положений ГК РФ жилые помещения должны будут использоваться юридическими лицами исключительно для проживания граждан (п. 2 ст. 288, п. 2 ст. 671 ГК РФ), т. е. могут сдаваться юридическим лицом по договору коммерческого найма.

Поскольку практические вопросы наследования жилых помещений юридическими лицами мало исследованы в научной литературе, хотелось бы остановиться на них подробнее, изучив также имеющуюся судебную практику.

Установление факта места открытия наследства

Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (п. 1 ст. 20 и ч. 1 статьи 1115 ГК РФ, ч.ч. 2 и 4 ст. 1 ЖК РФ, ч.ч. 2 и 3 статьи 2 и ч.ч. 2 и 4 статья 3 Закона РФ N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).

В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (п. 9 ч. 1 ст. 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

Установление факта принятия наследства

Большинство наследников знают, куда обращаться после смерти наследодателя – в нотариальную контору. Именно там происходит юридическая процедура наследования.

Однако далеко не всегда наследники обращаются в нотариальную контору. Нередки случаи, когда они просто живут в унаследованном жилом помещении или пользуются унаследованным имуществом. Иногда такое положение вещей сохраняется на протяжении всей жизни.

Хорошо, если в составе наследства – только личное движимое имущество наследодателя (мебель, посуда, одежда, книги), владение которым не требует документального подтверждения. Но если в составе имущества имеется недвижимость, транспортные средства, банковские вклады, ценные бумаги, без документального подтверждения права наследования не обойтись.

Как подтвердить право на наследство, если наследник не обращался в нотариальную контору, а вступил в наследство фактически?

Установление факта принятия наследства: необходимость и способы

Если вы – наследник, в какой-то момент придётся решить важный вопрос. Проходить ли через нотариальную процедуру, чтобы подтвердить свой статус официально? Жить дальше без беготни и сбора документов, но стать наследником фактически? Ведь закон допускает оба варианта.

Насколько хорошо или плохо пользоваться наследством без оформления у нотариуса? Лучше разобраться во всём до собственных решающих действий. Ведь даже соответствие ваших поступков законодательству не исключает судебных разбирательств впоследствии. Итак, сегодня мы поговорим о факте принятия наследства и признании права собственности в России.

Читайте также:  Как проверить и оплатить налоговую задолженность

Юристы отмечают, что далеко не всегда наследники отправляются прямиком к нотариусу. Чаще всего это делается из нежелания собрать документы, платить пошлину, просто по незнанию.

Вот тогда люди и совершают со своим наследством то, что в законе называют фактическим принятием. Они живут в квартирах своих умерших родных, пользуются их вещами, автомобилями, бытовой техникой и прочим.

Такая ситуация может продолжаться и месяцы, и годы. Если вещь не требует оформления прав собственности, едва ли возникнут какие-то затруднения.

А если речь о жилье, автомобиле, гараже, земельном участке? Таким имуществом мало просто пользоваться, даже если наследник за ним тщательно ухаживает и гасит все возможные долги. Закон требует оформления на такое имущество специальной документации.

Однако чтобы получить в госорганах свидетельство о праве собственности (например, на недвижимость), нужно сначала посетить нотариуса и получить документ о наследовании. Если после смерти человека не минуло шести месяцев, можно успешно пройти всю процедуру.

Первый вариант будет успешным только при серьёзной, уважительной причине. Второй обычно более успешен в своём исходе.

Какие нюансы в себе таит установление факта принятия наследства умершего родственника, расскажет следующий видеосюжет:

Процессуальные вопросы

Если подача иска о признании права собственности на недвижимость в порядке наследования не увенчалась успехом, можно подать апелляцию.

Второй раз дело будет слушаться коллегиально. После апелляционного обжалования возможно еще и кассационное. Кроме того, дело может пересматриваться по вновь выявленным обстоятельствам. Написать апелляцию, кассацию или заявление о пересмотре самостоятельно весьма проблематично. Здесь нужен юрист.

Решение о признании права собственности исполняется непосредственно госрегистратором. Такого рода судебные вердикты не требуют обращения в ФССП (Федеральную службу судебных приставов).

Соответствующее решение является правоустанавливающим документом и основанием для госрегистрации недвижимости или ее доли за истцом без участия нотариуса.

О том как установить факт принятия наследства вы можете узнать, посмотрев видео:

Смотрите также Телефоны для консультации 27 Ноя 2020 kasjanenko 274

Поделитесь записью

Обсуждение: есть 1 комментарий

  1. Рима says:
    25.12.2019 в 00:31

    Скажите как документально заверяется право во вступление в наследство? Какие печати самые необходимые, а так же что стоит учесть, если совершенно не разбираешься в подобных вопросах?

    Ответить

Вступление в наследство по закону

Вступление и принятие наследственной массы по закону является наиболее распространенным процессом в России. Соответственно, конфликтов на тему, кто и сколько должен получить – множество. Как показывает юридическая практика специалистов сайта, на одну собственность наследодателя могут претендовать несколько преемников, а, следовательно, на этой почве может возникнуть спор. Таким образом, вся эта ситуация перерастается в подачу исковых требований.

В ГК России четко регламентировано, кто является преемником наследодателя и согласно какой очереди наступают одни права и утрачиваются другие. В частных случаях установленный порядок нарушается, порой незаконно, и это требуется разбирательство в суде для установления справедливости и восстановления законных интересов.

Виды наследственных споров

Исковая практика с подобными прениями очень обширна. Судьи рассматривают дела, основываясь на правовой базе в виде Гражданского кодекса, где имеется целая глава относительно наследования. При этом не исключается вариант того, что претенденты на наследство примирятся в ходе досудебного общения и подпишут соответствующее нотариальное согласие. Как правило, оно решает именно спор по разделу.
При невозможности найти общий язык граждане обращаются в судебную инстанцию, чтобы решить спор. Список выносимых таким образом на обсуждение вопросов расширяется. Преемники имеют право оспаривать завещание, доказывать свою принадлежность к наследственной процедуре, затевать спор против одного из оппонентов, признавая его недостойным.

Невыясненные нюансы относительно состава наследства и местонахождения объектов не считаются спорными, хотя и выявляются в т. ч. через органы юстиции. Для них не обязателен адвокат по наследственным делам. Важно учесть, какой суд рассматривает такие дела. Если место открытия наследства известно (например, по адресу проживания истца), то в суд необходимо подавать в регионе открытия.

После того как судебная канцелярия примет заявление, назначается дата первого заседания. В указанный день суд вынесет постановление об инициации разбирательства по делу. Вследствие этого, участники получают информацию о том, какие мероприятия следует совершить и в какой период, для того, чтобы судебная тяжба прошла в сжатые сроки.

Подготовительный этап к судебному заседанию является стандартной процедурой. Его проводит судья с привлечением заинтересованных сторон. Истец обладает правом включить в заявление ряд требований, конечно, если они взаимосвязаны. Каждое из требований или только одно может иметь разную подсудность, если правомерность признает суд.

Пакет документации и копии заявлений предоставляются каждой стороне: ответчику, суду, нотариату.

Затем, суд указывает период, в рамках которого следует составить возражения, если таковые имеются. Но даже если ходатайства не будут поданы в срок, дело все равно подлежит рассмотрению. Данные «беседы» необходимы для процессуального закрепления действий по распорядку. По результатам подготовки и выслушивания сторон, выносится постановление.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *